С возникновением государства людям стало необходимо фиксировать наиболее частые и серьезные виды поведения, которые отклонялись от общепринятых норм.Если ранее наказание за такие поступки реализовывало само общество, то теперь эта функция стала возлагаться на правоохранительные органы. В связи с этим всем социум был вынужден проанализировать данные деяния, закрепить их законодательно, предварительно квалифицируя.
Из вышесказанного становится понятно, что разделять злодеяния на категории люди стали еще с древних времен. Но каковы же на сегодняшний день виды преступлений? Классификация правонарушений может производиться по различным признакам. Некоторые из них рассмотрены в данной статье.
Категории преступлений
Классификация преступлений — это деление деяний, установленных УК РФ, по какому-либо признаку. Так, действия подсудимого, исходя из степени его вины, могут быть предумышленными и совершенными по неосторожности. В зависимости от объекта злодеяния все правонарушения в Особенной части УК РФ делятся на экономические преступления, злодеяния, совершенные против личности, против общественной безопасности, против мира и безопасности человека, а также военные и преступления против государственной власти. Каждый такой вид закреплен в отдельной главе Кодекса.
В УК РФ классификация преступлений приводится исходя из степени их тяжести. Такое деление предполагает деяния небольшой или средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие.
Понятие и значение классификации преступлений по уголовному праву РФ
Научная обоснованность классификации преступлений имеет широкое значение для законодательства РФ, связанное с установлением уголовной ответственности за различные преступления, которые имеют разную степень влияния на общественные отношения в уголовном праве, а также с дифференциацией и размером наказаний за их совершение, в зависимости от степени их тяжести.
Само понятие «Классификации» преступлений в уголовном законе РФ прямо не раскрывается, однако, законодателем закрепляется разделение таких преступлений на категории, в зависимости от степени общественной опасности и тяжести преступлений, в соответствии со статьей 15 УК РФ, подразделяющиеся на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления, и особо тяжкие, так же классификация наблюдается и в особенной части УК, в которой все преступления подразделяются в зависимости от родового и видового обьекта преступных посягательств. Например, по родовому обьекту такими будут являться преступления против личности, в сфере экономики, государственной власти, а по видовому преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Тем не менее, в науке уголовного права существует немало попыток раскрыть понятие классификации преступлений. А.Ю Гревцева, например, подразумевает под классификацией преступления непрерывное деление преступлений и результат такого деления на взаимосвязанные и взаимоисключающие группы по определенному основанию, отвечающему целям классификации, носящее исчерпывающий характер и отражающее закономерности развития институт преступления.
Заслуживает внимания точка зрения Л.А Назаренко, которая отмечает, что классификация преступлений представляет собой непрерывное деление преступлений и результат такого деления на взаимосвязанные и взаимоисключающие группы по определенному основанию, отвечающему целям классификации, носящее исчерпывающий характер и отражающее закономерности развития института преступления. С этим нельзя не согласится, поскольку, на наш взгляд, классификация преступлений позволяет разграничить и дифференцировать преступления, в зависимости от конкретного критерия, например, по субьекту преступления, который указывает в каком возрасте лицо совершило преступление, совершено ли было повторно преступление лицом, имеющим судимость, имеет ли специальные признаки субьект преступления, по форме вины, если преступление было совершено умышлено, либо по неосторожности, по обьективной стороне.
Некоторыми учеными часто осуществляется отождествление данного понятия с «категоризацией» преступлений. М.М Дайшутов, например, считает, что категоризацию преступлений следует рассматривать как разграничение на отдельные категории в зависимости от тяжести, каждая из которых представляет обьем негативных уголовно-правовых последствий для лиц, виновных в совершении преступлений той или иной тяжести. С такой позицией автора нельзя согласиться, поскольку понятие категоризации преступлений более узкое чем понятие классификации преступлений, по причине того, что в сущность классификации преступлений входит совокупность разновидностей оснований, которые позволяют разграничить преступления по определенным критериям, а категоризацией преступлений раскрывается лишь разделение преступлений по степени тяжести общественной опасности на категории, что является одним из разновидностей классификации преступлений. Следовательно, категоризация преступлений это как часть одного целого для классификации преступлений.
Таким образом, на наш взгляд, классификация преступлений представляет собой совокупность разновидностей преступлений, выделяемых на основе различных критериев и оснований, с помощью которых все преступления можно дифференцировать по различным категориям, в зависимости от того какой ущерб общественным отношениям был нанесен преступным деянием, что позволяет установить более конкретизировано пределы уголовной ответственности и размер наказания.
Весомое влияние классификация преступлений оказывает на теоретические основы уголовного права, проявляющееся в следующих моментах: 1) помогает устанавливать сущность уголовно-правовых норм, определять точную значимость различных классификационных групп преступлений; 2) представляет изучаемые уголовно-правовые институты в научно обоснованном и структурированном виде, устанавливая между ними взаимосвязь и механизм соподчинения; 3) оказывает содействие в исследовании уголовно-правовых институтов, а так же помогает выявить различные пробелы и несовершенства в действующем уголовном законодательстве, которые возникают в процессе правоприменительной практики; 4) служит средством обобщения и систематизации различных уголовно-правовых институтов, определяя их место и функциональную значимость для классификации преступлений; 5) помогает совершенствовать уголовно-правовые институты; 6) оказывает содействие в выявлении новой информации о правовых явлениях, упорядочивает накопленные научные и практические знания об исследуемых объектах, предметах, структурах, институтах.
Классификация преступлений имеет широкое значение и в правоприменительной практике, которая может наблюдаться в следующих уголовно-правовых институтах: 1) институт назначения наказания; 2) институт множественности преступлений; 3) институт соучастия в преступлении; 4) институт обстоятельств, исключающих преступность деяния; 4) институт неоконченного преступления; 5) институт уголовной ответственности, которые помогают установить индивидуализацию уголовной ответственности за совершенные преступления и размер уголовного наказания, что, например, дает установить опасный, либо особо опасный рецидив в совершенном преступлении, совершенно ли было лицом преступное деяние впервые, относящееся к преступлению небольшой, либо средней тяжести, что дает возможность освободить лицо от уголовной ответственности, если имеются определенные на это основания, как примирение сторон, либо деятельное раскаяние. Классификация позволяет установить является ли преступным совершенное деяние при приготовлении к преступлению, если оно было совершено в тяжких либо особо тяжких преступлениях, позволяет так же назначить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, в зависимости от того в какой тяжести преступление было совершено, поскольку, в соответствии с уголовным законодательством за каждую категорию преступления закон предусматривает разные сроки требуемого отбывания наказания.
Практическое значение классификации преступлений так же можно увидеть в рамках уголовной статистики, поскольку формирование статистических данных о совершенных на территории Российской Федерации преступлениях различных категорий дает законодателю и правоприменителю выявить количество совершенных преступлений небольшой, средней тяжести, а также тяжких и особо тяжких преступлений, что позволяет выявить динамику возрастания, либо уменьшения таких преступных деяний.
Следует подчеркнуть, что классификация преступлений занимает значимое место не только в уголовном праве, но и в межотраслевых нормах права и науки: в уголовном-процессуальном, уголовно-исполнительном праве, а также в криминологии и криминалистике. В уголовно-процессуальном законодательстве, например, такое можно проследить в подсудности и подследственности уголовных дел по предметному признаку, в зависимости от категории преступлений в соответствии с УК РФ. В уголовно-исполнительном праве классификация преступлений от признаков личности преступника. Различаются преступления, совершённые женщинами и мужчинами, несовершеннолетними и совершеннолетними, ранее несудимыми лицами и рецидивистами, в зависимости от которых, назначаются различные виды исполнения наказаний. В криминологии в основу классификации кладутся признаки личности преступника, а также механизма и способа преступного посягательства. На основе данной классификации преступлений выделяются различные виды преступности: насильственная и корыстная преступность, преступность несовершеннолетних и преступность женщин. В криминалистике группировка преступлений производится в зависимости от особенностей тактики и методики их расследования.
Виды преступлений в зависимости от форм вины
Преступления Уголовного Кодекса РФ можно разделить в зависимости от форм вины на предумышленные и по неосторожности. При этом второй вид правонарушений является преступлением только в тех случаях, которые предусмотрены УК РФ, Особенной его частью.
Действие признается совершенным невиновно, то есть не является преступлением тогда, когда лицо, его совершающее, не осознавало и не могло осознавать, что данный поступок являются общеопасными, или не предвидело и не могло предположить возможности наступления по его итогу общеопасных последствий.
Предумышленное преступление
Предумышленное злодеяние – это действие, совершенное с умыслом (прямым или косвенным). Правонарушения УК с косвенным умыслом – это поступки, произведенные человеком, который осознавал их общественную опасность, предвидел наступление опасных последствий, но не хотел их наступления или относился к ним равнодушно.
Преступление УК с прямым умыслом – это поступки, которые гражданин совершил, осознавая публичную угрозу, предвидел неизбежность или вероятность наступления общеопасных последствий и желал их.
Преступление по неосторожности
Деяние по неосторожности – поступок преступного характера, выполненный по легкомыслию или по небрежности. При этом под легкомыслием понимается та ситуация, когда лицо предвидело вероятность наступления опасных для общества событий, наступивших в результате его действий (бездействий), но безосновательно надеялось на самостоятельное их предотвращение.
Под небрежностью же предполагается, что преступник не предвидел возможность наступления опасных для общества событий и вероятность возникновения в результате его действий (бездействий) аналогичного рода последствий, хотя должен был и мог, если бы был более внимательным и предусмотрительным.
Виды преступлений по степени их опасности
Как было отмечено выше, классификация преступлений в уголовном праве приводится по степени их опасности.
При осуждении гражданина по какой-либо статье его деяние типизируется с учетом данного критерия. При этом, беря во внимание различного рода обстоятельства, суд вправе изменять категорию правонарушения на менее тяжкую форму, но не более чем на один ранг. Осужденному за совершение преступления средней степени тяжести может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок не более 3-ех лет, за тяжкое — не более 5-ти лет, а за особо тяжкое — 7-ми лет.
Такая классификация преступлений существовала с давних времен в зарубежных государствах. Что же касается России, то еще в 1903 году в Уголовном Уложении деление преступлений производилось на тяжкие (с высшей степенью наказания: смертной казнью, каторгой или ссылкой), менее тяжкие злодеяния (с наказанием в виде заключения в исправительный дом) и проступки (с наказанием в виде денежного штрафа или ареста).
Классификация преступлений
О правильном применении нормы УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» Основным критерием является степень общественной опасности, а вспомогательное значение придается форме вины. По этим показателям все предусмотренные Уголовным кодексом (ч. 1 ст. 15 УК РФ) преступления подразделяются на:
- преступления небольшой тяжести — умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 2 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК РФ);
- преступления средней тяжести — умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим кодексом, превышает 2 года лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК РФ);
- тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК РФ);
- особо тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание (ч. 5 ст. 15 УК РФ).
Таким образом, к первым двум категориям могут относиться как умышленные, так и неосторожные преступления, а к тяжким и особо тяжким относятся только умышленные преступления.
Законодательная классификация преступлений по характеру и степени их общественной опасности имеет очень важное значение для решения целого ряда практических вопросов применения уголовного закона.
- Категория преступления учитывается при установлении опасного (ч. 2 ст. 18 УК РФ) и особо опасного (ч. 3 ст. 18 УК РФ) рецидива.
- Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлению (ч. 2 ст. 30 УК РФ).
- Преступным сообществом (преступной организацией) может быть признано сплоченное организованное объединение, созданное для совершения именно тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 4 ст. 35 УК РФ).
- При осуждении к лишению свободы вид исправительного учреждения и режим исправительной колонии назначаются с учетом категории преступления, за совершение которого назначено наказание (ст. 58 УК РФ).
- Смертная казнь и пожизненное лишение свободы могут назначаться только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (ст. 57, УК РФ), а также за терроризм при особо отягчающих обстоятельствах.
- Значение обстоятельства, смягчающего наказание, может иметь совершение впервые вследствие случайного стечения обстоятельств только преступления небольшой тяжести.
- При назначении наказания по совокупности преступлений в зависимости от их категорий либо допускается (ч. 2 ст. 69 УК РФ), либо исключается (ч. 3 ст. 69 УК РФ) применение принципа поглощения менее строгого наказания более строгим.
- Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим может применяться только к лицам, впервые совершившим преступления небольшой и средней тяжести (ст. 75, 76 УК РФ).
- Сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ) и давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК РФ) определяются категорией совершенного преступления.
- Часть наказания, по отбытии которой возможны условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, зависит от категории преступления, за которое осужденный отбывает наказание (ч. 3 ст. 79, ч. 2 ст. 80 УК РФ).
- Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, не применяется к лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности (ст. 82 УК РФ).
- Срок погашения судимости лиц, осужденных к лишению свободы, определяется категорией совершенного преступления (п. «в», « г » и « д » ч. 3 ст. 86 УК РФ).
- Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ) или от наказания (ч. 1 ст. 92 УК РФ) с применением принудительных мер воспитательного воздействия может применяться только при совершении преступления небольшой или средней тяжести.
0
Преступление небольшой тяжести
Преступления небольшой степени тяжести – это деяния умышленного и неосторожного характера, за совершение которых законодатель предусматривает не более 3-х лет лишения свободы. Понятие данного вида обозначено в УК РФ, ст. 15, части 2.
Так как классификация состава преступления позволяет дать ему правовую оценку, определить соответствующую статью закона, а значит определить вид и размер ответственности обвиняемого, рассмотрим несколько примеров.
К правонарушениям небольшой тяжести относятся, например, умышленное нанесение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Такое деяние влечет за собой одно из наказаний: штраф до 40 тысяч рублей (трех ежемесячных заработных плат подсудимого), обязательные работы до 480 часов, исправительные работы на период до одного года или арест на срок до 4-х месяцев.
Если данное преступление совершено из хулиганских побуждений, из-за политической, религиозной, национальной, идеологической ненависти, с применением оружия, то оно также относятся к деяниям небольшой тяжести, но наказывается более строго. А именно обязательными работами до 360-ти часов, исправительными работами до одного года, арестом до 6-ти месяцев, двумя годами ограничения/лишения свободы или принудительных работ.
Под легким причинением вреда здоровью подразумевается кратковременное расстройство здоровья или несущественная стойкая потеря трудоспособности.
Вопрос № 4. Классификация преступлений в теории уголовного права и в уголовном законе
Классификация вообще, являясь одним из методов научного познания, представляет собой распределение обширной и многообразной группы объектов на классы по определенным признакам с целью последующего использования в науке или на практике.
Под классификацией преступлений понимается распределение всей совокупности преступлений на группы (классы) по определенным классификационным признакам.
В рамках теории преступления классифицируются в целях:
— четкой систематизации уголовно-правовых норм и институтов;
— выделения определенных ценностей в качестве приоритетных с точки зрения защиты их уголовным законом;
— правильной последующей их квалификации;
— точной и справедливой индивидуализации наказания.
На практике классификация преступлений ведет:
— к разграничению подследственности и подсудности среди следственных и судебных органов;
— к выделению внутри правоохранительных органов служб и подразделений соответствующей направленности (крим мил, МОБ, по делам несовершеннолетних и т.д.);
— В соответствии с выделенными группами и категориями преступлений построена система учета преступлений, их раскрываемости.
Итак, в основе деления преступлений на группы лежат следующие критерии классификации:
1. Объект посягательства (по видам которого построена Особенная часть УК)
2. Признаки и конструкции объективной стороны (преступления с
материальными, формальными и усеченными составами)
3. Содержание субъективной стороны (различные по формам вины)
4. Признаки субъекта преступления (должность, возраст)
5. Вид состава преступления (простой, квалифицированный, привилегированный)
6. Характер и степень общественной опасности (ст. 15 УК).
1. Наиболее полно в УК представлена классификация преступлений в зависимости от объекта посягательств. В ст. 2 провозглашена важнейшая задача уголовного законодательства – охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества. В соответствии с этими социальными блоками и строится классификация преступлений в Особенной части УК. Уголовно-правовые нормы, определяющие данную классификацию, действуют в тесном единстве с нормами Общей части и устанавливают исчерпывающий и строго систематизированный перечень и юридические признаки общественно опасных деяний, признанных законом преступлениями, а также виды и размеры наказаний, применяемых за их совершение. Законодатель так и обозначает разделы и главы Особенной части УК, указывая на различные группы и виды преступлений.
Объектом преступления называются охраняемые уголовным законом отношения, которые находят свое отражение в общественно значимых материальных и нематериальных ценностях, интересах и которым в результате совершения преступления причиняется вред или существует реальная угроза причинения такого вреда.
Чтобы правильно определить виды и группы преступлений в Особенной части УК, законодатель использует родовой и видовой объекты посягательства, которые наиболее полно отражают характер общественной опасности выделенных категорий преступлений. В некоторых случаях классификация идеальна, то есть раздел представляет род преступлений, глава – более узкую группу, а именно вид преступления. Иногда раздел Особенной части УК не делится на главы, в этом случае родовой объект совпадает с видовым.
Итак, классификация преступлений в Особенной части УК является самостоятельным уголовно-правовым институтом, определяющим социальную значимость и ценность объекта, позволяющим более эффективно применять нормы уголовного закона на практике. Данная классификация построена с учетом социальной значимости объекта, которая в свою очередь ориентирована на приоритет общечеловеческих ценностей. Это в полной мере соответствует и Конституции Российской Федерации, ст. 2 которой провозглашает личность человека, его права и свободы наивысшей ценностью. Отсюда вся система норм Особенной части УК построена, по выражению Ю.И. Ляпунова, по принципиально новой схеме «личность – общество – государство». Следует заметить, что некоторые авторы такую позицию считают весьма спорной, а приоритет отдают интересам и безопасности государства[39].
2. В уголовном законе классификация преступлений в зависимости от признаков и конструкции объективной стороны не имеет четкого закрепления. Признаки и конструкция объективной стороны есть результат развития науки уголовного права. Информацию об этих понятиях можно почерпнуть в нормах как Общей, так и Особенной части УК (в диспозиции статьи), в связи с чем классификация по данным основаниям может быть представлена лишь в теоретическом плане, за исключением ст. 29, где законодатель выделяет оконченное и неоконченное преступления.
Объективная сторона является важнейшим элементом состава преступления, которая дает представление об обязательных для каждого преступления признак: характере деяния, виде и размере причиненных либо вероятных последствиях, причинной связи между деянием и последствиями, а в ряде случаев и иных признаков, определяющих ответственность (время, место, способ и так далее).
В рамках учения о составе преступления содержание объективной стороны изучено подробно. Между тем ряд признаков объективной стороны могут рассматриваться в качестве классификационных, в соответствии с которыми преступления можно разграничивать на определенные виды, категории.
В соответствии со ст. 14 УК преступление может быть совершено как в форме действия, так и в форме бездействия. Такие формы преступного деяния находят свое отражение в диспозициях статей Особенной части УК. Общепризнано, что совершение преступления в форме действия более опасно, что и подтверждает анализ преступлений, отнесенных в категории особо тяжких и тяжких. Практически все они совершаются путем активных действий.
Бездействием признается пассивное поведение лица, то есть несовершение им тех действий, которые он должен был и мог совершить. Оно выражается в невыполнении или ненадлежащем выполнении лицом возложенных на него обязанностей.
В ряде случаев важное значение имеет классификация преступлений в зависимости от количественных признаков деяния. Речь идет о так называемых длящихся, продолжаемых и составных преступлениях. Эти преступления суть формы сложного единичного преступного деяния. Такие деяния по объективной стороне складываются из нескольких действий, которые в отдельности составляют самостоятельные преступления, но, будучи объединенными законодателем в одном составе, характеризуют более опасные преступления либо подчеркивают особую криминальную направленность личности.
Объективная сторона состава преступления сконструирована законодателем в нормах УК неодинаково. В связи с этим необходимо сказать о классификации преступлений по данному основанию. Такая классификация также законодательно не закреплена, но в науке уголовного права она хорошо изучена и традиционно представлена тремя категориями: преступления с материальным, формальным и усеченным составом. Такая классификация играет важную роль в определении момента окончания преступления.
В Особенной части УК применительно к объективной стороне можно выделить классификации преступлений по ряду других признаков. Например, по способу совершения преступления можно классифицировать на совершаемые общеопасным способом, с особой жестокостью, с насилием, путем обмана и др. речь идет о способе как обязательном признаке объективной стороны, когда он включен законодателем в диспозицию статьи и, естественно, в предмет доказывания по уголовному делу. Это может быть признаком и основного состава и квалифицированного вида преступления.
3. Субъективная сторона представляет собой внутреннюю часть преступного поведения. Содержанием ее является психическое отношение виновного лица к содеянному. Это область, посредством которой отражается неразрывная связь сознания и воли лица с совершенным им общественно опасным деянием[40].
В качестве основного классификационного признака можно назвать форму вины.
Классификация преступлений в зависимости от формы вины законодательно закреплена в нормах Общей части УК (ст. 24-26). Все преступления по данному критерию разграничиваются на умышленные и неосторожные. При этом законодатель учел предложение ученых о том, чтобы при конструировании уголовно-правовых норм указывать на форму вины, с которой может совершаться то или иное преступление.
Во-первых, согласно ч.1 ст. 24 УК виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышлено или по неосторожности. Во-вторых, в ч.2 ст. 24 УК подчеркивается особый характер неосторожности как менее опасной формы вины. Согласно этому разъяснению деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК.
Умышленные преступления отличаются повышенной негативной направленностью на причинение вреда охраняемым интересам, что проявляется в законодательном закреплении содержания умысла. В УК РФ впервые проведено разграничение умысла на прямой и косвенный (ч. 1 ст. 25). Это действительно необходимо для тщательной дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания.
Деление умысла на прямой и косвенный имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Во-первых, оно учитывается при квалификации преступлений, во-вторых, позволяет определить степень вины, степень опасности деяния и личности виновного, что несомненно учитывается при индивидуализации наказания. Очевидно, что преступления, совершаемые с прямым умыслом, при прочих равных условиях характеризуются более высокой степенью общественной опасности, так как при косвенном умысле воля субъекта по отношению к возможным последствиям занимает пассивную позицию.
Умышленные преступления являются наиболее распространенными. По статистике, из каждых 10 преступлений около 9 совершается умышленно. В УК РФ об умышленных преступлениях говорится в 90% статьях Особенной части.
Вместе с тем важное уголовно-правовое значение имеют и неосторожные преступления. Данные преступления менее опасны, чем умышленные, однако в условиях научно-технического прогресса их количество постоянно растет.
Наименьшую опасность для общества представляют преступления, совершенные по небрежности. Согласно ч. 3 ст. 26 УК преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть.
Очень важно, что законодатель указывает при характеристике небрежности не только на обязательность предвидения наступления общественно опасных последствий, но и на возможность такого предвидения. Отсутствие последнего условия исключает возможность объективного вменения.
Важно помнить, что определенное научное и практическое значение имеет и классификация преступлений в зависимости от мотивов и целей. Включение таких признаков в субъективную сторону состава преступления в качестве обязательных предполагает существенное увеличение степени их опасности. Законодательно эти признаки не раскрываются.
Мотивом преступления называют обусловленные определенными потребностями и интересами побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствуется при его совершении. Цель преступления – это фактическое представление лица, совершающего преступление, о желаемом результате, к достижению которого оно стремится.
В литературе предложено несколько классификаций мотивов и целей преступлений. При этом используются различные критерии: психологическая суть поведения; уголовно-правовое содержание; правовая и морально-политическая оценка; источник образования и специфика интересов. Наиболее полной и значимой, по мнению большинства ученых, является классификация мотивов и целей, основанная на их правовой и моральной оценке[41]. Согласно такому делению мотивов и целей можно классифицировать преступления на следующие виды: а) преступления, совершаемые из низменных мотивов и целей; б) преступления, в которых мотивы и цели лишены низменного содержания. Под низменными мотивами понимаются стремления, желания, характеризуемые выраженным аморализмом, несовместимостью с базовыми нравственными ценностями общества, бесчестностью, желанием причинить зло[42]. К первой группе можно отнести преступления, которые совершаются из корыстных побуждений, мести, зависти, по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти, из хулиганских побуждений и тому подобное. Вторая группа деяний совершается с мотивами и целями, которые лишены низменного содержания и не являются признаками, усиливающими уголовную ответственность (ревность, карьеризм и так далее).
Заслуживает внимания и классификация преступлений по целям с учетом социальной направленности деяний. При этом выделяют следующие группы преступлений: совершаемые с общественно вредными целями; с общественно нейтральными целями; с иными целями.
Таким образом, классификация преступлений в зависимости от признаков субъективной стороны имеет важное значение. Во-первых, закрепление этих признаков в законе позволяет проводить более четкую дифференциацию уголовной ответственности на законодательном уровне. Во-вторых, точное установление всех обязательных признаков субъективной стороны общественно опасного деяния позволяет правильно его квалифицировать. В-третьих, правильное определение форм и видов вины, мотивов и целей совершения преступления влияет на выбор судом конкретной меры наказания виновному.
4. Субъект преступления – важнейшая категория уголовного права, которая позволяет сделать окончательный вывод о том, что совершенное общественно опасное деяние является преступлением.
В новом УК закреплены юридические признаки субъекта преступления. Наиболее значимые из них выделены в гл. 4 Общей части «лица, подлежащие уголовной ответственности». В ст. 19 этой главы впервые сформулировано понятие субъекта преступления.
В ряде случаев нормы Особенной части УК предусматривают дополнительные признаки субъекта, которые имеют определяющее значение при квалификации преступлений, а в некоторых случаях и при назначении наказаний. Такие признаки характеризуют специальный субъект преступления.
Юридические признаки субъекта преступления позволяют классифицировать деяния на различные группы, что имеет большое значение для правоприменительной практики.
Одним из важнейших признаков субъекта преступления уголовный закон называет физическое лицо. В ст. 12 УК РФ, очень убедительно показано, что под лицами, совершившими преступление, уголовный закон понимает граждан России, лиц без гражданства и иностранных граждан.
Другой важный признак субъекта преступления – возраст, с которого наступает уголовная ответственность (ст. 20). Классификация преступлений по возрастным признакам представлена законодательно более четко. Выделяются следующие виды: преступления, ответственность за которые наступает по достижении 16 лет; преступления, ответственность за которые наступает с 14 лет; иные преступления, по которым возраст виновного устанавливается специальными нормами.
В ст. 20 УК законодатель использует перечневый метод для выделения второй группы преступлений. Перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. В соответствии с ч. 2 ст. 20 лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летного возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (ст. 105), умышленное причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), насильственные действия сексуального характера (ст. 132), кражу (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166), умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), терроризм (ст. 205), захват заложника (ст. 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 и 3 ст. 213), вандализм (ст. 214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267).
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность в соответствии с УК РФ 1996 г., вполне соответствует общемировым параметрам, он показывает дифференцированный подход государства к контролю за преступностью несовершеннолетних. С одной стороны, это взвешенный гуманизм, понимание социальной значимости подрастающего поколения, с другой – жесткое установление рамок уголовной ответственности за наиболее опасные преступления.
Классификация преступлений по возрастному критерию предусматривает еще одну группу преступлений, ответственность за совершение которых наступает при достижении иного возраста, чем указано в ст. 20 УК. Перечень таких преступлений в действующем законодательстве отсутствует, но он может быть установлен путем применения различных приемов толкования соответствующих норм уголовного закона. По некоторым преступлениям есть прямые указания об ответственности лиц, достигших соответствующего возраста. Например, за половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенное с лицом, заведомо не достигшем 14-летнего возраста (ст. 134), закон предусматривает ответственность для лиц, достигших 18 лет. Аналогичная ситуация и с ответственностью за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150). За преступления против военной службы могут нести ответственность лишь лица, также достигшие 18-летнего возраста. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 305 УК (вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта), может быть лишь лицо, достигшее 25-летнего возраста, так как в соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» на должность судьи могут быть назначены лица, достигшие указанного возраста.
Важное значение имеет классификация преступлений по признакам специального субъекта. Классификация преступлений по признакам специального субъекта зависит от классификации самих этих признаков. Наиболее точной и полной является следующая классификация:
1) по государственно-правовому положению: субъектом государственной измены (ст. 275) может быть только гражданин РФ; субъектом шпионажа (ст. 276) – иностранный гражданин и лицо без гражданства;
2) по демографическому признаку: по полу – исполнителем изнасилования (ст. 131) может быть только мужчина; по возрасту (о чем было сказано ранее);
3) по семейно-родственным отношениям: родители и лица, к ним приравненные, дети (ст. 106, 156, 157);
4) по должностному положению: лица, отвечающие признакам должностного лица, изложенного в примечании к ст. 285;
5) по служебному положению: лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201 – 203); лица, использующие свое служебное положение (ч. 2 ст. 128, ч. 2 ст. 136 и другие);
6) по отношению к воинской обязанности и к военной службе: призывник (ст. 238); военнослужащие по призыву либо по контракту и некоторые иные граждане (ст. 331 – 352);
7) по профессиональным обязанностям: врач, другие медицинские работники (ст. 122, 124, 128, ч. 4 ст. 228);
по характеру выполняемой работы: член избирательной комиссии (ст. 142); работник организации, осуществляющей реализацию товаров или оказывающей услуги населению (ст. 200); лицо, обязанное в силу выполняемой работы соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263);
9) по особому положению лица в отношении потерпевшего: лицо, совершившее убийство в состоянии аффекта, вызванного неправомерными действиями со стороны потерпевшего (ст. 107); лицо, знавшее о наличии у него венерической болезни или ВИЧ-инфекции и заразившее этими болезнями другое лицо (ст. 121, ч. 2 и 3 ст. 122); лицо, на иждивении или в подчинении которого находился потерпевший (ст. 125, 133);
10) по характеру процессуальных обязанностей граждан в отношении государства: свидетель, потерпевший, эксперт, переводчик (ст. 307 -308);
11) по уголовно-правовому и процессуальному положению лица: лицо, ранее судимое (ч. 3 ст. 158 -162); лицо, отбывающее наказание или находящееся в предварительном заключении (ст. 313); осужденный к лишению свободы (ст. 314).
6. Основной классификацией преступлений является деление преступлений на категории небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Категоризация преступлений – это их классификация, группировка, дифференциация. Оснований категоризации в УК РФ три: характер и степень общественной опасности преступления; форма вины; размер санкций в виде лишения свободы[43]. Критерием обозначенного деления выступает характер и степень общественной опасности преступления. Указанная классификация позволяет четко показать оценку государством тех или иных деяний, что влечет за собой широкий набор уголовно-правовых последствий, что в свою очередь обеспечивает индивидуализацию наказания.
Попытка классифицировать преступления по степени общественной опасности была предпринята в нашей стране еще в УК РСФСР. Первоначально в нем упоминались малозначительные, не представляющие большой общественной опасности, тяжкие и особо тяжкие преступления, затем первая группа была соединена со второй. Эта попытка не была удачной, поскольку, во-первых, классификацией не охватывалось большое число преступлений, занимающих промежуточное положение между преступлениями, не представляющими большой общественной опасности, и тяжкими преступлениями; во-вторых, в законе (ст. 7 УК РСФСР) содержался лишь формальный перечень тяжких преступлений с указанием на их повышенную общественную опасность и умышленную форму вины, но отсутствовали какие бы то ни было характеристики менее тяжких преступлений (выделяемых в теории уголовного права) и преступлений, не представляющих большой общественной опасности; в-третьих, классификация не имела единых классификационных признаков.
В соответствии с ч. 3 ст. 15 УК первые три категории преступлений (небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие преступления) могут быть как умышленными, так и неосторожными. Эти категории отличаются между собой лишь максимальным размером лишения свободы, который может быть назначен в пределах статьи Особенной части УК.
К преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает двух лет лишения свободы. К данной группе преступлений, например, относятся убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК), побои (ст. 116 УК), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 1 ст. 167 УК), нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК) и так далее.
К преступлениям средней тяжести относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, превышает два года лишения свободы. Это, например, доведение до самоубийства (ст.110 УК), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) и так далее.
Под тяжкими понимаются преступления, совершенные умышленно, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает десяти лет лишения свободы. К этой группе преступлений, например, относятся легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 174 УК), нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК) и другие.
К особо тяжким законодатель относит только умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание свыше десяти лет лишения свободы или более строгие наказания. Это, например, убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК), бандитизм (ст. 209 УК) и другие.
В большинстве случаев законодатель относит к особо тяжким преступлениям квалифицированные составы. Например, убийство общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105).
Категоризация преступлений далеко не полностью, но уже оказала влияние на решение многих вопросов уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности и наказания, предпринята попытка регулирования применения отдельных институтов Общей части в зависимости от дифференциации преступлений.
Так, признаком опасного рецидива может являться только совершение лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за умышленное преступление. При совершении лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее оно дважды было осуждено за умышленное тяжкое преступление или было осуждено за особо тяжкое преступление, рецидив может быть признан особо опасным (ст. 18 УК).
Уголовная ответственность за неоконченное преступление также дифференцируется в зависимости от тяжести совершенного преступления (ч. 2 ст. 30 УК).
Строгий режим исправительных колоний может быть назначен за впервые совершенное особо тяжкое преступление, а лицам, впервые осужденным к лишению свободы за совершение тяжких, средней тяжести или небольшой тяжести преступлений, — общий режим исправительных колоний (ст. 58 УК).
Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (ч.1 ст. 59 УК).
При совершении тяжкого преступления условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено после фактического отбытия не менее двух третей срока наказания, а при совершении особо тяжкого преступления – не менее трех четвертей срока наказания (ст. 79 УК).
Срока давности обвинительного приговора при осуждении за тяжкие и особо тяжкие преступления увеличиваются до десяти и пятнадцати лет (ст. 83 УК).
Увеличиваются и сроки погашения судимости в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления и за особо тяжкие преступления до шести и восьми лет (ст. 86 УК).
Законодатель в основу категоризации положил материальный признак преступления. Однако фактически, как видно из ч. 2,3,4,5 ст. 15 УК, основанием дифференциации преступлений на группы являются вид наказания (лишение свободы) и размер наказания, что свидетельствует о том, что противоправность (юридическое выражение общественной опасности) является основой выделения категорий преступления.
Категории преступлений учитываются судом при освобождении от уголовной ответственности; назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения; назначении наказания по совокупности преступлений; условно-досрочном освобождении от отбывания наказания; погашения судимости и др.[44]
Заключение
Еще в середине прошлого века видный немецкий философ и экономист К. Маркс писал, что «наказание есть не что иное, как средство самозащиты общества против нарушения условий его существования, каковы бы ни были эти условия».
В этом высказывании содержится очень точная характеристика преступления как посягательства на условия существования общества, какими бы ни были эти условия. Резюмируя изложенное в дипломной работе, целесообразно выделить следующие основные моменты:
1. Анализ исторических этапов развития понятия преступления позволил определить, что преступление как юридическое понятие и в самом деле возникло только с разделением общества на антагонистические классы (рабов и рабовладельцев) и появлением государства. Государство в тот период было главным образом орудием в руках класса рабовладельцев для сохранения и укрепления их господства над классом рабов, а преступлениями признавались действия, опасные для рабовладельческого строя. Аналогичное положение существовало и в феодальном уголовном праве. Однако и в те времена классовый характер преступления не был абсолютным, так как многие формы посягательства на личность, признавались преступными, хотя и не имели выраженной классовой окраски.
Только с принятием Конституции Российской Федерации был впервые официально признан приоритет общечеловеческих ценностей над интересами государства. В ст. 2 Конституции РФ было провозглашено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и подчеркнуто, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, не могут быть ущемлены, а, напротив, могут быть дополнены в соответствии с нормами международного права, которое имеет приоритет над национальным законодательством Российской Федерации.
2. В части первой ст. 14 УК преступление определено как «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».
Приведенное определение по способу конструирования является формально-материальным, поскольку содержит указание не только на формальный (нормативный) признак – запрещенность деяния уголовным законом, — но и на материальный признак (общественную опасность деяния), раскрывающий социальную сущность преступления. Помимо этих двух признаков, с помощью которых преступление определялось и в прежнем Уголовном кодексе, УК РФ впервые включил в законодательное определение преступления еще два признака, которые выделялись в теории уголовного права, но отсутствовали в легальном определении преступления: виновность и наказуемость.
3. В зависимости от характера и степени общественной опасности УК РФ подразделяет деяния на преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.
Категории преступления учитываются при:
1. освобождении от уголовной ответственности;
2. назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения;
3. назначении наказания по совокупности преступлений;
4. условно-досрочном освобождении от отбывания наказания;
5. погашении судимости.
Разделение преступлений на категории имеет важное значение для решения многих вопросов уголовной ответственности. Это разделы уголовного закона о преступлении, наказании, освобождении от уголовной ответственности и наказания.
Подводя итог ранее изложенному, следует отметить, что учение о преступлении является основополагающим в системе уголовного права. Поступок, определяемый как преступление, выступает в виде антиобщественного, антисоциального явления, в котором выражается индивидуальный антагонизм совершившего его лица в отношении сформировавшихся и существующих общественных отношений. Лицо, совершившее преступление, вступает в непримиримое противоречие с нравственно-этическими ценностными представлениями общества, опосредованными в нормах уголовного права. Преступное деяние, с этической точки зрения представляющее социальное зло, не только выходит за рамки нормативно-одобряемых и допустимых моделей человеческого поведения, но и является наиболее острой формой социального конфликта. Его результатом выступает различный по характеру и тяжести последствий социальный вред, возникающий в сфере охраняемых уголовным законом наиболее важных общественных интересов и благ.
Преступления средней степени тяжести
Преступления средней степени тяжести – это деяния умышленного характера, за совершение которого законодатель предусматривает наказание не свыше 5-ти лет лишения свободы, и неосторожные проступки, за совершение которых положено не менее 3-х лет лишения свободы.
К такого рода преступлениям относится, например, убийство матерью своего новорожденного ребенка в момент родов или сразу после него, а также если женщина вменяема, но находилась в состоянии психического расстройства или в условиях ситуации, которая травмировала ее психику (ст. 106 УК РФ).
Или, например, убийство, которое было совершено в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Под аффектом понимается состояние сильной душевной тревоги, которое вызвано издевательствами, насилием или сильнейшими оскорблениями (другими подобными действиями) со стороны пострадавшего или долгой психотравмирующей ситуацией, связанной с аморальными, противоправными деяниями потерпевшего.
Преступление, предусмотренное статьей 106, наказывается ограничением свободы на срок 2-4 года либо же принудительными работами или лишением свободы на период до 5-ти лет. А преступление, предусмотренное статьей 107,– исправительными работами до 2-х лет либо ограничением свободы/принудительными работами/лишением свободы до 3-х лет.
Законодательные признаки преступления
1. Центральное место в теории уголовного права и судебной практике занимали и занимают вопросы, связанные с понятием (определением) преступления, формулировкой его признаков. Действующий УК РФ следующим образом определяет преступление: это «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания» (ч. 1 ст. 14). Как видим, в основе понятия преступления лежит деяние, т.е. конкретное поведение, деятельность конкретного лица. Никакие мысли, идеи человека не могут быть признаны преступными, если они не получили реализацию в поступках человека. В своих лекциях по уголовному праву известный русский ученый-юрист Н.С. Таганцев о.
2. Деяние, т.е. активное или пассивное поведение, может быть признано преступным лишь тогда, когда оно совершено виновно,
т.е. умышленно или неосторожно. Наличие этого признака в понятии преступления исключает возможность
объективного вменения,
т.е. привлечения к ответственности за невиновное причинение вреда, каким бы тяжким он ни был. Признак виновности красной нитью проходит через весь УК, начиная с установления принципа вины (ст. 5 УК) и заканчивая указанием на него в диспозициях конкретных норм Особенной части.
3. Деяние должно быть не только совершенным виновно, но и общественно опасным,
т.е.
причинившим существенный
вред охраняемым уголовным законом интересам или создавшим
реальную угрозу
такого причинения. Общественная опасность — это объективная категория, содержание которой определяют все элементы состава преступления (объект, особенности объективной и субъективной сторон, свойства субъекта). Так, убийство значительно опаснее, чем неосторожное причинение смерти; разбой опаснее кражи и т.д.
Общественная опасность имеет качественную и количественную оценки. Качественная
— это
характер общественной опасности,
который определяется прежде всего ценностью объекта (посягательство на жизнь по характеру опаснее посягательства на имущество). Характер общественной опасности деяния предопределяет его место в системе Особенной части УК, так как ее разделы, главы выделены в соответствии с рассматриваемым признаком. Можно сказать, что по этому свойству общественной опасности выделяют виды преступлений.
Количественная оценка
общественной опасности — это ее
степень,
в соответствии с которой отдельные преступления дифференцируются внутри вида. Например, кража велосипеда и кража автомобиля по характеру схожи, однако по степени общественной опасности различны. Следовательно, степень общественной опасности может зависеть от размера последствий, мотива, цели и других обстоятельств совершения преступления.
4. Виновное и общественно опасное деяние должно быть противоправным,
т.е. названным в законе. Этот признак является реальным воплощением принципа законности (ст. 3 УК). Законодательное закрепление этого признака исключает возможность применения уголовного закона по аналогии. Естественно, что развитие общественных отношений, научно-технический прогресс, иные объективные условия могут изменять круг деяний общественно опасных, причиняющих вред обществу. Но они не могут быть признаны преступлением до тех пор, пока законодатель не признает их таковыми и включит в УК. Так, с 1 января 1997 г. вступил в силу новый УК, а в мае 1998 г. была введена ст. 2151, предусматривающая ответственность за несанкционированное отключение электроэнергии.
5. За совершенное виновное, общественно опасное противоправное деяние должно быть предусмотрено соответствующее наказание, т.е. оно должно быть наказуемым.
Этот признак преступления закрепляет положения, зафиксированные в ч. 2 ст. 2 и ч. 1 ст. 3 УК РФ. Наказуемость неразрывно связана с признаком противоправности — каждая норма Особенной части Уголовного кодекса наряду с диспозицией содержит санкцию, определяющую вид и размер наказания. Вместе с тем включение этого признака в понятие преступления не означает, что лицу, совершившему преступление, обязательно будет назначено наказание. Уголовное законодательство предусматривает ряд обстоятельств, которые дают возможность освободить лицо от уголовной ответственности и от наказания (см. ст. 75—85).
6. Часть 2 ст. 14 УК закрепляет положение, согласно которому не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности
не представляющее общественной опасности. Законодатель, вводя эту норму, предупреждает правоприменителей, что формального сходства совершенного деяния с признаками соответствующего преступления недостаточно. Необходимо установить, что этому деянию присуща такая степень общественной опасности, когда создается реальная угроза причинения вреда общественным отношениям. Например, подросток совершает кражу нескольких яблок из чужого сада. Можно ли признать это деяние преступлением и квалифицировать его как кражу по ст. 158 УК РФ? Конечно, нет, хотя все признаки налицо.
Нередко малозначительное деяние, не являющееся преступлением в силу отсутствия общественной опасности, может образовать состав иного правонарушения — административного, дисциплинарного. В этом случае ответственность наступает в рамках соответствующего законодательства. Так, ст. 213 УК определяет хулиганство как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу и сопряженное с насилием или угрозой насилия либо уничтожением или повреждением чужого имущества. Если лицо нарушает общественный порядок, выражая неуважение к обществу, не применяет насилия и не уничтожает имущество, то имеет место мелкое хулиганство.
Тяжкие преступления
Тяжкие преступления – это деяния умышленного типа, за совершение которых законодатель предполагает санкции в виде лишения свободы не более 10-ти лет.
К таковым можно отнести, например, умышленное причинение здоровью вреда тяжкого характера (ст. 111 УК РФ). Под тяжким вредом здоровью подразумевается действия, в результате которых потерпевший лишился слуха, зрения, какого-либо органа, была прервана его беременность, возникло психическое заболевание, наркомания, токсикомания, произошло непоправимое обезображивание лица, потеря трудоспособности общего вида не менее чем на 1/3, полное лишение его профессиональной трудоспособности, или же существовала угроза жизни пострадавшему. Санкция в таком случае составляет до 8 лет лишения свободы.
Экономические преступления также могут быть тяжкими. Например осуществление организованной группой незаконной банковской деятельности, в результате которой был причинен крупный ущерб физическим или юридическим лицам, государству. Такое преступление предусматривает наказание в виде принудительных работ до 5-ти лет или же в виде лишения свободы до 7-ми лет вместе со штрафом (1 млн. рублей либо заработная плата/доход подсудимого за 5 лет) или без него.
Классификация, категории преступлений
1. Классификация
— это метод научного познания, представляющий собой распределение большой совокупности объектов на классы по определенным признакам (критериям). В уголовном праве используют это исходное положение и определяют классификацию преступлений как деление преступлений на однородные группы по тому либо иному критерию. Например, по формам вины преступления классифицируются на умышленные и неосторожные; по мотиву — корыстные и некорыстные; по способу совершения — насильственные и ненасильственные.
Большое практическое значение имеет и выделение таких видов преступлений, как длящиеся и продолжаемые. Длящееся преступление
— это такое преступление, которое считается оконченным с момента совершения деяния и в таком состоянии длится неопределенное время, пока виновный не будет задержан или не явится с повинной. С этого момента начинает течь срок давности привлечения к уголовной ответственности. К ним можно отнести побег из мест лишения свободы (ст. 313 УК), незаконное хранение наркотиков (ст. 228 УК) и др.
Продолжаемое преступление
совершается несколькими актами, объединенными единым умыслом. Так, кассир магазина, имея умысел совершить присвоение определенной суммы денег, осуществляет задуманное в несколько приемов. Это будет единое преступление, а не неоднократное, что следует учитывать при квалификации.
2. Наиболее важное значение для уголовного права имеет классификация преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности. Законодатель, руководствуясь этими критериями, выделил четыре категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие (ч. 1 ст. 15 УК).
Небольшой тяжести
— это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено
максимальное
наказание не свыше двух лет лишения свободы (ч. 2 ст. 15 УК). Например, за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК) предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Необходимо иметь в виду, что речь идет
не о назначенном наказании,
а предусмотренном в санкции.
Преступление средней тяжести
— это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное
наказание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения свободы (ч. 3 ст. 15 УК). Так, за совершение кражи чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК) предусмотрено лишение свободы до трех дет. Такое же наказание предусмотрено за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 264 УК).
Тяжкие преступления
— это умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено
максимальное наказание
не свыше десяти лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15 УК). Например, за совершение кражи неоднократно установлено лишение свободы от двух до шести лет (ч. 2 ст. 158 УК), за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — от четырех до десяти лет.
Все эти три категории преступлений предполагают и умышленную, и неосторожную вину. Но особо тяжкие преступления —
это только умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание (смертная казнь или пожизненное лишение свободы).
3. Классификация преступлений имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Отнесение преступления к той или иной категории влечет определенные правовые последствия для лица, его совершившего, например, определение режима отбывания наказания в виде лишения свободы, применение условно-досрочного освобождения; влияет на квалификацию совершенных преступлений. Например, заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 306), влечет наказание в три раза более строгое, чем неквалифицированный донос (ч. 1 ст. 306).
Преступления особо тяжкие
Особо тяжкие деяния – это особые преступления умышленной формы вины, за них законом предусмотрено самое строгое наказание – лишение свободы на срок свыше 10-ти лет или другая более суровая санкция.
Так, за убийство (умышленное деяние, повлекшее смерть человека), по статье 105 УК РФ, преступник получает срок 6-15 лет с ограничением свободы на период до 2-х лет или без такового. А за изнасилование несовершеннолетних лиц или изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда потерпевшему по неосторожности, заражение его СПИДом и т.п., законодатель наказывает преступника лишением свободы на срок 8-15 лет с запретом заниматься определенными видами деятельности на срок до двадцати лет (возможно, без такового) и двумя годами ограничения свободы.
Роль классификации преступлений в УК РФ
Классификация уголовных преступлений играет немаловажную роль в уголовном праве. В первую очередь, конечно, она предопределяет наказание. Его срок, вид и размер.
На основании категорий различного рода деяний происходит конструирование институтов и правовых норм. При этом классификация преступлений позволяет сделать законы более лаконичными, удобными, ясными.
Отталкиваясь от деления преступлений на категории, законодатель определяет их срок давности, виды рецидивов. А также классификация важна для определения обратной силы уголовных законов.
Таким образом, выше были рассмотрены понятие и классификация преступлений, а также роль категоризации в Уголовном праве РФ. Делая выводы о значимости категоризации правонарушений, важно отметить, что те лица, на которых возложена обязанность применять закон, обязаны правильно типизировать совершенное подсудимым деяние, учитывая все нюансы.